鑒定結(jié)論是鑒定人依據(jù)科學知識對案件中的有關(guān)專門性問題所作的分析、鑒別和判斷。2、鑒定結(jié)論不同于證人證言等人證,因為鑒定人沒有直接或間接感知案件情況,鑒定結(jié)論是表述判斷意見而不是陳述事實情況。下面虹口律師對鑒定結(jié)論的相關(guān)知識進行具體的介紹。
我國文化繼承了大陸系的方法對于傳統(tǒng),將鑒定研究結(jié)論可以作為一個獨立的證據(jù)進行類型,并規(guī)定了鑒定人應(yīng)當通過接受控辯雙方或當事人的發(fā)問,其鑒定分析結(jié)論我們應(yīng)當能夠經(jīng)過查證屬實后,才能發(fā)展作為定案的根據(jù)。我國行政訴訟法沒有像英美法系與大陸法系國家企業(yè)那樣明確規(guī)定鑒定結(jié)論的開示程序、交叉詢問的質(zhì)證程序等,雖經(jīng)后來的司法解釋予以補充,但仍然存在著許多技術(shù)缺陷,需要學生進一步予以不斷完善,甚至重構(gòu)。
我國鑒定結(jié)論確認程序的現(xiàn)狀與問題
我國《刑事訴訟法》第156條、第157條、第160條規(guī)定:“公訴人、當事人和辯護人、訴訟代理人經(jīng)審判長許可,可以對證人、鑒定人發(fā)問”?!皩徟虚L可以詢問證人、鑒定人”。對未到庭的鑒定人的鑒定結(jié)論等應(yīng)當庭宣讀,審判人員應(yīng)當聽取公訴人、當事人和辯護人、訴訟代理人的意見。對證據(jù)和案件情況發(fā)表意見并可以進行辯論。最高人民法院《關(guān)于執(zhí)行<中華人民共和國刑事訴訟法>若干問題的解釋》第58條、第119條、第145條、第148條規(guī)定,在法院通知下,辯方于開庭前5日內(nèi)向法庭提交明確的出庭鑒定人名單;不出庭作證的鑒定人名單。“證據(jù)必須經(jīng)過當庭出示、辨認、質(zhì)證等法庭調(diào)查程序查證屬實,否則不能作為定案的根據(jù)?!?“向鑒定人發(fā)問,應(yīng)當由先要求傳喚的一方進行;發(fā)問完畢后,對方經(jīng)審判長準許,也可以發(fā)問?!薄皩徟腥藛T認為有必要時,可以詢問證人、鑒定人”。我國《民事訴訟法》第66條、第125條第2款規(guī)定,“證據(jù)應(yīng)當在法庭上出示,并由當事人互相質(zhì)證”?!爱斒氯私?jīng)法庭許可,可以向證人、鑒定人、勘驗人發(fā)問?!弊罡呷嗣穹ㄔ骸蛾P(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第50條規(guī)定:“質(zhì)證時,當事人應(yīng)當圍繞證據(jù)的真實性、關(guān)聯(lián)性和合法性,針對證據(jù)證明力有無以及證明力大小,進行質(zhì)疑、說明與辯駁”。質(zhì)證應(yīng)當按照下列順序進行:(1)原告出示證據(jù),被告、第三人與原告進行質(zhì)證;(2)被告出示證據(jù),原告、第三人與被告進行質(zhì)證;(3)第三人出示證據(jù),原告、被告與第三人質(zhì)證。
根據(jù)中國刑事訴訟法、民事訴訟法和司法解釋的規(guī)定,我國的鑒定研究結(jié)論的質(zhì)證程序為:在審前程序中,偵查機關(guān)企業(yè)應(yīng)當將用作證據(jù)的鑒定分析結(jié)論告知學生犯罪嫌疑人、被害人,如果一個犯罪嫌疑人、被害人問題提出自己申請,經(jīng)縣級以上就是公安管理機關(guān)部門負責人或經(jīng)檢察長批準后,可以有效補充鑒定方法或者我們重新鑒定。告知犯罪嫌疑人、被害人或被害人的法定代理人、近親屬、訴訟代理人鑒定結(jié)論,可以只告知其結(jié)論存在部分,不告知鑒定發(fā)展過程等其他教學內(nèi)容。對于一些人身安全傷害的醫(yī)學鑒定有爭議處理需要不斷重新鑒定機構(gòu)或者對精神病的醫(yī)學鑒定,有省級人民共和國政府應(yīng)該指定的醫(yī)院信息進行。通知鑒定人出庭作證的通知書至遲在開庭3日以前送達,保障鑒定人出庭作證的必要條件準備學習時間。鑒定人是否出庭作證一般都是由人民法院的審判庭根據(jù)不同案件審理建設(shè)工作的需要具有決定。
根據(jù)通過上述的規(guī)定和實踐中發(fā)展存在不同情況我們可以明顯看出,我國的訴訟相關(guān)立法和司法解釋對直接詢問適用與英美法系國家基本相同的規(guī)則,這是由于我國企業(yè)刑事訴訟工作程序有條件吸收英美法國家以及詢問規(guī)則的結(jié)果。但直接詢問須經(jīng)過審判長許可的規(guī)則卻是職權(quán)主義的殘存,與英美法系中將對另一方的鑒定人(專家證人)進行研究交叉詢問他們作為一種當事人的一項不得以實現(xiàn)任何沒有理由加以限制或剝奪的當然這些權(quán)力大相徑庭,致使公司有關(guān)當事人提出申請人民法院宣告中國有關(guān)的專家證言無效的法律風險后果的制度已經(jīng)無法有效建立。司法解釋在刑事訴訟法明確規(guī)定的“審判長可以及時詢問鑒定人”的前面雖然增加了“認為有必要”的限制,實際上“認為有必要”仍屬于個人主觀價值判斷,其限制微乎其微。對鑒定人進行的誘導性提問的全面禁止,同時也蘊涵著對于鑒定人的品格限制性發(fā)問。對我國經(jīng)濟立法和司法解釋的現(xiàn)狀數(shù)據(jù)進行管理實證調(diào)查分析,除未將鑒定結(jié)論開示程序設(shè)計作為庭審質(zhì)證的準備活動程序,并視為質(zhì)證程序也是不可缺少的組成部分外,仍然可能存在這樣一些社會問題。
(1)由于沒有鑒定結(jié)論發(fā)現(xiàn)程序,鑒定結(jié)論仍處于審判前保密階段。 我國大多數(shù)專家結(jié)論在審判前都是保密的,只有在審判過程中才會出現(xiàn)或宣讀。 由于對方當事人在審判前不知道專家結(jié)論的具體內(nèi)容,在法庭上難以對專家結(jié)論質(zhì)疑。如果當事人在庭審中拒不服從,只能通過重新評價來解決,這不僅延長了訴訟的期限,而且使庭審質(zhì)證變成了一種形式的外殼,沒有實際意義。
在刑事訴訟中,作為控方的偵查工作機關(guān)和檢察監(jiān)督機關(guān)進行壟斷著啟動鑒定管理程序的權(quán)力并可在委托鑒定研究過程中與鑒定人保持發(fā)展緊密的聯(lián)系。由此我們看來,在質(zhì)證經(jīng)營活動已經(jīng)開始出現(xiàn)之前,偵控機關(guān)就有權(quán)介入鑒定,而辯方只能聽憑“宰割”無權(quán)過問,其力量以及對比具有明顯失衡[1]。
?。?)專家的出現(xiàn)和不出現(xiàn)也沒有法定的界限。 在實踐中,鑒定人通常不出庭,只出具鑒定結(jié)論。 這與我們專家的官方背景以及我們的立法和司法解釋有著根深蒂固的關(guān)系?!蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于實施《中華人民共和國刑事訴訟法》若干問題的解釋》第138條、第140條規(guī)定,經(jīng)主審法官許可,公訴、辯護人可以請求傳喚專家出庭作證。當事人經(jīng)主審法官許可,可以宣讀未出庭作證的鑒定人的鑒定結(jié)論。 為了對這些規(guī)定進行邏輯分析,專家在法庭作證時,應(yīng)當像其他證據(jù)一樣接受質(zhì)證。此外,該結(jié)論可以由法官自由采納,無需質(zhì)證,但成為有力證據(jù)。
(3)鑒定前或鑒定過程中沒有宣示程序,使得虛假鑒定或者錯誤鑒定的責任不可追究或者不能履行;。
?。?)我國企業(yè)刑事、民事訴訟中確立的是詢問和有限的交叉詢問工作方式。《刑事訴訟法》第156條規(guī)定:“公訴人、當事人和辯護人、訴訟代理人經(jīng)審判長許可,可以對證人、鑒定人發(fā)問。審判長認為自己發(fā)問的內(nèi)容與案件信息無關(guān)的時候,應(yīng)當及時制止。審判長可以通過詢問證人、鑒定人?!卑凑諏ξ覈鴮τ谛淌略V訟法條文的通常我們理解,多個不同訴訟活動主體之間進行分析訴訟經(jīng)濟行為的順序發(fā)展一般依條文列舉的主體稱謂的順序控制進行,因而在詢問證人(鑒定人)時,無論哪一方提出的證人都應(yīng)依公訴人、當事人和辯護人、訴訟代理人的順序數(shù)據(jù)進行,但如果一個這樣才能確定學生詢問時間順序,則與交叉詢問大相徑庭矣[2]。雖然具有民事司法審判管理方式教育改革后,增加導致當事人社會主義文化色彩,但由于鑒定人通常不出庭,而使該項研究程序形同虛設(shè)。由于受到質(zhì)疑能力鑒定主要結(jié)論的一方因欠缺專門學習知識而無法與持有鑒定評估結(jié)論另一方相抗衡,其地位也是必然要求低于另一方。
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